tgindex
Nevsky IP Law
@nevskyIPрусский

Здесь про то, почему и зачем интеллект должен быть защищен и вознагражден⚔️ В ситуации «на всякий случай» всегда наступает «всякий». Главное – быть к этому готовым. Те самые из Nevsky IP Law. https://nevskylaw.ru Есть вопросы? Звоните +7 495 374-77-24

Последний пост
14 авг.
Последнее чтение
13 авг.
Постов за неделю
5
Всего постов
26
Тип
открытый
Язык
русский
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
1 143
−2 за 4 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
225
25 постов
Вовлечённость
19,7%
к подписчикам
Постов в день
0,7
всего 26
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
158
1/48двое суток
181
1/72трое суток
195

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • Мы недавно с клиентом столкнулись с зеркальным товарным знаком. Начали разбираться, и оказалось, что тема эта нигде толком не описана, хотя вопрос довольно интересный. Посмотрите на картинке, являются ли данные товарные знаки сходными? На загнивающем Западе нашли несколько дел, где суд признавал зеркальные обозначения несходными по семантическому критерию, то есть смысл и восприятие оказывались важнее формального совпадения слов или букв. 1️⃣BEAUTY POPS vs POPBEAUTY Ведомство по патентам и товарным знакам США сначала отказало BEAUTY POPS, так как знак слишком похож на уже зарегистрированный POPBEAUTY. Суд решение отменил. BEAUTY POPS — это продукт, похожий на леденец на палочке после заморозки, то есть акцент на форме. POPBEAUTY — отсылка к поп-культуре и поп-арту, акцент на стиле. По мнению суда, риска смешения нет. 2️⃣GAMEGUARDIAN vs GUARDIAN GAMES Суд решил, что путаницы не будет: GAMEGUARDIAN читается как «страж игры», тот, кто её защищает и контролирует, а GUARDIAN GAMES — просто название магазина. 🖼С графикой логика другая: если знак просто отзеркалили, ведомства смотрят, остаётся ли он узнаваемым. Само по себе зеркальное отражение не всегда считается существенным изменением — но если оно ломает паттерн или меняет культурный смысл (например, в знаках с иероглифами или явным направлением), это уже другой разговор. А как вы думаете — есть ли реальный риск смешения в этих обозначениях, или суд в обоих случаях прав?

  • 💼Что нельзя делать после расторжения договора — и почему это дорого обойдётся Вы расторгли договор и уже готовы отправить его в мусорку? Не спешите. Даже после прекращения действия соглашения некоторые его условия могут продолжать работать — и сыграть против вас. 🔎 В чём подвох? Чаще всего с этим сталкиваются во франчайзинге. Франчайзи получает поток клиентов, решает, что договор ему больше не нужен, и хочет выйти из отношений: снять вывеску, но оставить дизайн, помещение и наработанную клиентскую базу. Кажется, что всё просто. Но в договоре почти всегда есть нюансы. ⚠️ Какие условия могут «пережить» расторжение: ◾️запрет на использование того же помещения после прекращения договора; ◾️ограничение на ведение конкурирующей деятельности в том же регионе; ◾️обязательства по неразглашению коммерческой тайны; ◾️финансовые санкции за нарушение этих правил. 💰 Цена ошибки Если франчайзи нарушит такие условия, франчайзер вправе взыскать с него убытки и неустойку. И эта сумма почти всегда намного выше стоимости профессиональной юридической консультации. 💡 Совет: перед расторжением договора внимательно изучите его текст — особенно разделы о последствиях прекращения сотрудничества, ограничениях и ответственности. Лучше заранее взвесить риски и проконсультироваться с юристом: это поможет избежать крупных финансовых потерь. 👤Партнер, руководитель практики разрешения споров Руслан Гафуров

  • видео или голосовое, без подписи

  • 🚦5 августа — день светофора! Сегодня посмотрим на привычный городской объект сквозь призму ИС: разберём, как охраняются дизайн и технические решения светофоров — и на каких примерах это реально работает. Начнем с истории Первое светофорное устройство создал Дж. П. Найт в 1868 году в Лондоне. Устройство представляло собой семафорные стрелки и газовый фонарь с красным и зелёным сигналами. В 1922–1923 годы Гаррет Морган запатентовал светофор, где ключевым элементом стала не только механика, но и формулировка функционала: сделать очерёдность проезда независимой от человека. Позже патент был продан General Electric за 40 000 долларов. 💡 Как это охраняется: патент и промышленный образец 📌Патент на изобретение защищает техническую суть — принцип работы, алгоритм переключения, конструкцию. Пример — патент Моргана, где ценность была именно в функциональном назначении. Патенты наших клиентов: 🔴 Система и способ управления светофором 🔴 Индукционный датчик для светофорного оборудования с адаптивным управлением 🔴 Способ дополнительной индикации и управления движением 📌Промышленный образец защищает внешний вид: форму корпуса, компоновку огней, силуэт, пропорции. Это особенно важно, когда дизайн становится частью городской идентичности. Для наших клиентов мы регистрировали промышленный образец как интерфейс: Кейс 1 Кейс 2 А какой городской объект, на ваш взгляд, стоило бы разобрать с точки зрения охраны дизайна?

  • 4 авг.197382

    Подслушано в офисе🖼 Автор: юрист практики разрешения споров Александра Чиликова

  • видео или голосовое, без подписи

  • 4 авг.229207

    ▪️Когда «Мона Лиза с вином» не стала объектом авторского права: разбираем спорное решение суда Недавно Пресненский районный суд Москвы вынес решение по делу № 02‑4220/2025 («Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином») — и оно вызывает немало вопросов у экспертов в сфере интеллектуальной собственности. 📄В чём суть спора? Истец с помощью Photoshop и нейросети переработал известные изображения: заменил у Статуи Свободы факел на бокал вина, изменил мимику и причёску «Джоконды», добавил детали вроде патчей под глазами. Затем он потребовал компенсацию за то, что ответчик использовал эти образы на футболках и худи. Суд в иске отказал, посчитав, что созданные объекты не обладают творческим характером. ❓Почему решение выглядит спорным? Суд много говорит о природе творчества, но почти не показывает, как эти рассуждения применяются к конкретному делу: 🟣Творчество «продекларировано», а не применено. Суд даёт определение творчества, упоминает «зону творческой свободы» и ссылается на комментарий к Бернской конвенции. Но не объясняет, почему именно действия истца (замена факела, подбор мимики, расстановка деталей) не считаются творческим вкладом. 🟣Аргументы без доказательств. Суд утверждает, что образы с бокалом вина и взъерошенными волосами часто встречаются в искусстве, но не приводит ни одного примера, ни экспертизы, ни источников. 🟣Спорная философия в роли аксиомы. Суд заявляет, что нейросеть не может быть творческой, потому что у неё нет сознания. Это философски дискуссионный тезис, который нельзя использовать как бесспорную норму права — особенно без ссылок и развёрнутой аргументации. 🟣Двойные стандарты в оценке доказательств. Суд отклонил заключение специалиста истца за недостаточную мотивированность, но при этом сам не раскрывает, как именно пришёл к выводу об отсутствии творчества. 💡 На что стоит обратить внимание? В практике Научно‑консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам выбор ракурса, композиции, деталей (вроде положения патчей под глазами или конкретного выражения лица) как раз признаётся проявлением творческой индивидуальности. А презумпция творчества, существующая в праве, предполагает, что результат считается творческим, пока не доказано обратное. В этом деле бремя доказывания, по сути, оказалось переложено на истца, а позиция суда выглядит недостаточно обоснованной. 💬 Что это значит для практики? Дело поднимает острые вопросы о том, как суды оценивают «творческий вклад» при использовании цифровых инструментов и нейросетей. Если подход закрепится, это может усложнить защиту прав на переработки и коллажи — даже там, где автор явно внёс индивидуальные изменения. ❕По нашему мнению суд ошибся. А учитывая презумпцию творчества, должен был прийти к противоположному выводу. Презумпции для этого и существуют, чтобы судье было проще применять норму закона о вещах, в природе которых никто до сих пор так и не разобрался. А как вы считаете: можно ли признать творческим результатом такую переработку классики?

  • 1 авг.254172

    👕 Levi’s: патент истёк, а бренд живёт В 1873 году Леви Штраусс и Джейкоб Дэвис запатентовали заклёпки на джинсах — и на 17 лет получили монополию. Но в 1890 году патент закончился, и конкуренты легально стали использовать ту же технологию. 📈Почему Levi’s не потерял лидерство? Потому что защитил не только изобретение, но и бренд: дугу на кармане и красный лейбл зарегистрировали как товарные знаки. Сегодня заклёпки ставят все, а узнаваемый образ — только у Levi’s. 💡 Главный вывод: патент даёт временную фору, а товарный знак строит долгосрочную ценность. Защищайте и технологию, и бренд! Что же важнее, по вашему мнению, для продукта — временная монополия или вечная узнаваемость?

  • 1 авг.230113

    видео или голосовое, без подписи

  • 📄Одна фраза — и вы передали больше прав, чем планировали: кейс из практики Стороны часто внимательно изучают условия о предмете договора, сроках, вознаграждении, ответственности и т.д., но упускают один из ключевых разделов — об интеллектуальной собственности. Но именно в нем одна неточная формулировка может привести к тому, что вы передадите контрагенту больше прав, чем планировали, потеряете контроль над использованием своего объекта и часть потенциального дохода. 💼 Реальный кейс К нам обратился клиент, который был уверен, что с условиями договора все в порядке, ведь он выглядел объемным, содержал подробные условия и создавал впечатление надежно проработанного соглашения. Но при детальном анализе выяснилось: договор предоставлял контрагенту не ограниченное право на использование отдельных фрагментов фильма в рамках конкретного мероприятия, а право использовать фильм полностью — без ограничения количества показов на территории России и других стран. Это кардинально отличалось от первоначальных договорённостей и могло сильно ударить по бюджету. На что обратить внимание: 📌не полагайтесь на общее впечатление от договора: даже если документ содержит все существенные условия и выглядит грамотно, в нём могут быть скрытые лазейки; 📌чётко фиксируйте объём передаваемых прав: территорию, способы использования, сроки, лимиты и т.д.; 📌избегайте расплывчатых формулировок — они дают простор для толкования. ✅ Рекомендация: перед подписанием любого договора, связанного с объектами интеллектуальной собственности, стоит провести его юридическую экспертизу. Иногда одна фраза может стоить правообладателю значительно дороже, чем сама стоимость такой проверки. 👤Юрист коммерческой практики Василина Ралько

  • видео или голосовое, без подписи

  • DeepSeek как рабочий инструмент: чему бизнесу стоит научиться из нового судебного спора РИА Новости сообщили о судебном споре между бывшим директором по продажам московской инженерной компании и работодателем. Сотрудница пыталась оспорить увольнение и взыскать предусмотренную трудовым договором компенсацию при увольнении по соглашению сторон. Однако суд встал на сторону работодателя. Одним из ключевых эпизодов дела стало использование нейросети DeepSeek. Сотрудница загрузила в сервис документы из защищенного внутреннего ресурса компании. Работодатель посчитал, что такими действиями была создана угроза разглашения коммерческой тайны. Дополнительно компания ссылалась на пересылку служебных документов на личную электронную почту и иные нарушения режима конфиденциальности. 🔍На наш взгляд, это дело интересно не столько самим увольнением, сколько тем, что российская судебная практика начинает сталкиваться с новой реальностью: сотрудники используют генеративный искусственный интеллект для решения рабочих задач. И проблема заключается вовсе не в DeepSeek. Аналогичные риски возникают при использовании ChatGPT, Claude, Gemini и любых других внешних ИИ-сервисов. ➡️Для сотрудника это выглядит как обычный рабочий процесс: загрузить документ, попросить нейросеть проанализировать отчет, подготовить коммерческое предложение, проверить код или составить письмо. ➡️Для работодателя — это потенциальный вывод конфиденциальной информации за пределы корпоративного контура. Эта новость примечательная по двум причинам: 🟩во-первых, этот кейс показывает, что грамотно составленные внутренние документы компании о защите конфиденциальной информации реально работают, поэтому не стоит относиться к ним формально; 🟩во-вторых, сегодня компаниям уже недостаточно иметь только положение о конфиденциальной информации. Положение о конфиденциальной информации должно четко определять, какие сведения относятся к конфиденциальным, каков порядок работы с ними и какие действия с ними недопустимы. Именно этот документ является основой режима конфиденциальности и одним из ключевых доказательств того, что компания действительно предпринимала меры по защите своей информации. ❤️Однако появляется необходимость в отдельной Политике использования искусственного интеллекта (AI Policy). Она должна не просто запрещать или разрешать использование нейросетей, а отвечать на практические вопросы сотрудников: можно ли использовать внешние ИИ-сервисы, какие данные запрещено загружать в них, допускается ли использование корпоративных ИИ-решений, кто несет ответственность за нарушение установленных правил. Но и этого недостаточно. Использование генеративного ИИ напрямую связано с вопросами интеллектуальной собственности. Поэтому AI Policy должна работать не изолированно, а во взаимосвязи с регламентом по интеллектуальной собственности, который определяет порядок создания, использования и принадлежности результатов интеллектуальной деятельности, в том числе созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. 👍Именно такой комплексный подход позволяет компании одновременно решить несколько задач: защитить конфиденциальную информацию, снизить риски ее утечки через ИИ-сервисы, определить правила использования нейросетей сотрудниками и урегулировать вопросы принадлежности создаваемых результатов интеллектуальной деятельности. Сотрудники же, при наличии таких документов, имеют ясное представление о том, как можно использовать нейросети в рабочих процессах, а как – категорически нельзя. Судебная практика показывает, что использование нейросетей перестало быть исключительно вопросом цифровой трансформации. Сегодня это уже вопрос корпоративного управления и юридической безопасности бизнеса.   👤Партнер, руководитель практики разрешения споров Руслан Гафуров

  • ⚡️Когда название «делает» товар аналогом: кейс о границах защиты ИС Завод выпускает сложные строительные конструкции. На рынке появляется конкурент с другими по сути изделиями. Конструкция и технология не скопированы, но название намеренно приближено к оригиналу. 💭В чём проблема? Решение о закупке принимает архитектор. Для него схожие наименования — маркер аналогичности. Ему говорят: «Это аналог, только дешевле». Цена становится решающим фактором — и конкурент выигрывает тендеры. 💭Почему здесь «не работает» интеллектуальная собственность? Дело в расхождении двух типов конкурентных преимуществ: 🟧с позиции производителя: преимущество — в самой конструкции, её характеристиках и качестве; 🟧с позиции потребителя (в данном случае — архитектора/заказчика): преимущество — в цене при воспринимаемой аналогичности товаров. Достаточно лишь подстроиться по названию, чтобы потребитель начал считать продукты взаимозаменяемыми. И тогда более дорогой, но действительно уникальный продукт проигрывает. 💭Какой вывод? Интеллектуальная собственность должна защищать не только технические и производственные преимущества, но и восприятие продукта на рынке — в том числе через чёткую дифференциацию наименований и позиционирования. А как вы считаете, какие инструменты IP лучше всего помогают избежать таких ситуаций? 👤Старший партнер Николай Зайченко #лекцииотНиколая

  • видео или голосовое, без подписи

  • Все вы are advised to chill. С пятницей✌🏼

  • видео или голосовое, без подписи