tgindex
Право 🆘

Право 🆘

Статистика
@pravososПраворусский

Юридический компас в необъятном море правовых актов: краткая выжимка из оригинальных текстов со ссылкой на первоисточник. 24/7🤳S🛟S📲 @NikitaVarushkin Регистрация РКН:https://clck.ru/3FfYdf Купить рекламу:https://telega.in/c/pravosos #право #закон #суд

Последний пост
14 авг.
Последнее чтение
14:30
Постов за неделю
11
Всего постов
54
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Право
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
16 105
+2 за 4 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
613
40 постов
Вовлечённость
3,8%
к подписчикам
Постов в день
1,6
всего 54
Упоминаний
21
каналов
Охват размещения
по 3 постам
1/24сутки в ленте
362
1/48двое суток
456
1/72трое суток
491

Медиана по постам, которые мы застали свежими и померили через сутки.

Посты

  • видео или голосовое, без подписи

  • ⚖️Если работник в рабочее время попал в ДТП по своей вине и разбил свой личный авто на котором исполнял трудовые обязанности, то работодатель не обязан возмещать ущерб причиненный авто, но обязан провести расследование ДТП, как несчастного случая не производстве, чтобы не нарушать трудовые права работника образующие право на компенсацию морального вреда   Удовлетворяя частично требование о компенсации морального вреда, суд апелляционной инстанции отметил, что из условий трудового договора следует, что работник принимается на работу с разъездным характером работы, которую он выполняет на своем транспортном средстве, при этом трудовым договором предусмотрено, что работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Между тем в результате ДТП истец получил телесные повреждения, которые фактически получены в период выполнения трудовых обязанностей по заданию работодателя, и из содержания переписки от 24 ноября 2023 г. с непосредственным руководителем истца Лезовым А.С. усматривается, что истец сообщил последнему о случившемся ДТП и о получении им телесных повреждений (выражал жалобы на боли в ноге, шее и головную боль, намерение обратиться в медицинское учреждение). Таким образом, истец оперативно, непосредственно в день события уведомил своего работодателя о ДТП и его последствиях. Соответственно, у работодателя возникла обязанность по расследованию произошедшего ДТП как несчастного случая на производстве, что однако сделано не было. В то же время, в силу ст. 237 ТК РФ работник имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного ему нарушением его трудовых прав любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя, при том, что истец требования о компенсации морального вреда основывал на положениях данной статьи, соответственно, в результате бездействия работодателя, выразившегося в уклонении от расследования ДТП как несчастного случая на производстве, были существенно нарушены трудовые права истца, в связи с чем в его пользу с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда.   Судебная коллегия, вопреки доводам кассационной жалобы, полагает выводы суда апелляционной инстанций обоснованными, принимая во внимание установление судом, что фактически ответчик заключил с истцом договор аренды транспортного средства с экипажем (функции водителя транспортного средства, находящегося в собственности истца, предоставленного в аренду ответчику, исполнял сам истец, другие лица к управлению автомобилем не допускались), при этом в силу статьи 639 ГК РФ в случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором аренды. Однако ДТП, в связи с чем причинены повреждения автомобилю истца, произошло в результате нарушения самим истцом как собственником и водителем транспортного средства требований ПДД, что истцом не оспаривалось в соответствии с материалами дела (превысил установленную скорость движения, на повороте не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет, и иных обстоятельств совершения ДТП материалы дела не содержат, и судом апелляционной инстанции, исходя из представленных сторонами доказательств, не установлено). И что состоит в причинно-следственной связи с причинением повреждений автомобилю истца, при этом законодательство не закрепляет положений о том, что арендатор несет ответственность по возмещению ущерба, причиненного автомобилю арендодателя по вине последнего, при том, что трудовой договор определяет ответственность ответчика как работодателя при причинении ущерба имуществу истца как работника в соответствии с законом, а договор аренды таких условий тоже не содержит.    Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции 23.06.2026 № 88-19675/2026   Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для поддержки / Консультации

  • Мосгорсуд взыскал ущерб от залива квартиры, произошедшего из-за открытого кошкой водопроводного крана Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение Симоновского районного суда города Москвы по делу о возмещении ушерба, причиненного заливом квартиры, взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов. Районный суд отказал в удовлетворении требований, указав, что они предъявлены к ненадлежащему ответчику, поскольку собственником квартиры является Департамент городского имущества г. Москвы. Апелляционная инстанция отменила это решение, пояснив, что в данном случае лицом, причинившим вред, является проживающий в квартире получатель ренты. В заседании судебной коллегии ответчик сообщил, что залив случился из-за действий его кошки, открывшей лапой водопроводный кран. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда постановила взыскать с ответчика денежные средства в размере 654 000 рублей и судебные расходы. Решение суда вступило в силу. Читайте нас в МАХ: https://max.ru/id7718123097_gos #мосгорсуд2026 #гр2026

  • ⚖️Установление подложности диплома работника влечет его увольнение без истребования письменных объяснений и запроса мнения профсоюза   Таким образом, представление работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора может быть основанием для расторжения с работником трудового договора при условии, если документы, которые работник представил, действительно являются подложными и этот факт установлен соответствующими компетентными учреждениями.   Как установлено судом, необходимость документа о наличии высшего образования для истца возникла в связи с переводом на должность заместителя директора по технической безопасности, к занятию которой должностной инструкцией предъявлены определенные требования. Работодатель располагал копией диплома о получении истцом высшего образования, который последний представил при трудоустройстве в 2023 году. Установив подложность диплома уже после перевода истца на другую должность, работодатель вправе был расторгнуть с ним трудовой договор по пункту 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации без принятия мер к трудоустройству истца на другую подходящую ему работу и выплаты выходного пособия, поскольку правила заключения трудового договора (в силу положений статей 56, 72, части 1 статьи 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации перевод на другую работу по своей правовой природе является заключением с работником нового трудового договора) были нарушены Пьяникиным В.Б., поскольку последний не мог не знать, что обучение в университете не окончил и диплом о получении высшего образования ему не выдавался. Подложность документа об образовании установлена на основании документов, представленных ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения».   Трудовое законодательство не предусматривает обязанностей работодателя при расторжении с работником трудового договора по указанному основанию по истребованию у работника письменных объяснений (в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации увольнение по пункту 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации не отнесено к числу дисциплинарных взысканий) и запросу мнения профсоюзной организации по вопросу увольнения работника.   Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 27.07.2026 № 88-10051/20261 Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для поддержки / Консультации

  • 12 авг.515527из ekboblsud

    В России закреплена руководящая роль постановлений Пленума ВС: подписан новый ФКЗ Президент России подписал Федеральный конституционный закон, закрепляющий обязательный учёт разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации всеми судами России. Документ, получивший номер 3-ФКЗ, вносит изменения сразу в два федеральных конституционных закона — «О судебной системе Российской Федерации» и «О Верховном Суде Российской Федерации». Согласно новым нормам, Пленум Верховного суда наделяется полномочиями заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как в их работе применяются разъяснения и правовые позиции, содержащиеся в постановлениях Пленума и Президиума ВС РФ, а также в сохранивших силу постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда. Таким образом, законодатель на конституционном уровне закрепил механизм прямого контроля за единообразием судебной практики. Изменения направлены на формирование дополнительных правовых средств обеспечения единообразия судебной практики, позволят создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Изменения в ФКЗ вступают в силу через 30 дней после его официального опубликования. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

  • ⚖️Программное обеспечение может быть исключено из реестра российского программного обеспечения если в его составе содержатся иностранные компоненты компании прекратившей продажи и обслуживание в России   Согласно подпункту "б" пункту 5 Правил в реестр российского программного обеспечения включаются сведения о программном обеспечении, которое соответствует следующим требованиям: программное обеспечение правомерно введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации, экземпляры программного обеспечения либо права использования программного обеспечения, услуги по предоставлению доступа к программному обеспечению свободно реализуются на всей территории Российской Федерации, отсутствуют ограничения, установленные в том числе иностранными государствами и препятствующие распространению или иному использованию программы для электронных вычислительных машин и базы данных на территории Российской Федерации или территориях отдельных субъектов Российской Федерации.   В соответствии с подпунктом "б" пункта 33 Правил уполномоченный орган принимает решение об исключении сведений о программном обеспечении из реестра российского программного обеспечения в следующих случае поступления мотивированного обращения, содержащего указание на конкретные обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, и содержащего документальное подтверждение таких обстоятельств.   Как установлено судами, по результатам рассмотрения обращения ФСБ России и с учетом экспертного заключения экспертного совета выявлено, что спорное ПО не соответствует требованиям, установленным пунктом 5 Правил, поскольку экспертным советом выявлены ограничения (Red Hat Enterprise Linux - контейнеры quay.io/keycloak/keycloak: 23.0.7-0, minio/minio: RELEASE.2023-11- 06T22-26-08Z, minio/mc: RELEASE.2024-07-22T20-02-49Z, confluentinc/cp-kafka: 7.6.3, confluentinc/cpzookeeper: 7.6.3).   При этом Red Hat- американская компания, производитель программного обеспечения на основе операционной системы Linux: Red Hat Enterprise Linux (распространяется по годовой подписке), Fedora, CentOS, CoreOS.   Согласно информации, размещенной на официальном сайте Red Hat, компания прекратила продажи и обслуживание в России и Беларуси (для любых организаций, расположенных или имеющих штаб-квартиры в России или Беларуси). Это включает в себя прекращение партнерских отношений с 8 организациями, базирующимися или имеющими штаб-квартиры в России или Беларуси.   Таким образом, в составе ПО выявлено наличие компонентов, в отношении которых установлены ограничения, препятствующие распространению или иному использованию данного программного обеспечения на территории Российской Федерации.   Постановление арбитражного суда Московского округа 24.07.2026 по делу № А40-31259/2025 Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для поддержки / Консультации

  • 11 авг.49941из ekboblsud

    Штраф 5000 рублей за креатив с номером В Красноуральске мировой судья вынес постановление по делу водителя, вероятно решившего перехитрить камеры автофиксации. Вечером 31 июля, около 22:52, на улице Советская у дома №1 сотрудники Госавтоинспекции приметили автомобиль BMW 116I, который привлёк внимание инспекторов необычным видом. Передний государственный регистрационный знак авто был развёрнут на 180 градусов — аккуратно, со знанием дела, чтобы ни одна буква не читалась. Вероятно, расчёт был на то, что нечитаемые номера не приведут к штрафам. Вот только инспекторы, в отличие от камер, смотрят не только на буквы, но и на то, как они расположены. Водитель, как говорится, попался с поличным. Суд установил, что эксплуатация ТС с таким знаком нарушает пункт 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, который прямо запрещает использование транспортных средств с изменёнными или нечитаемыми регистрационными знаками. ⚖️ Мировой судья судебного участка № 1 Владислав Дорошенко квалифицировал содеянное по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ — «Управление автомобилем с видоизменённым регистрационным знаком, препятствующим его идентификации». Наказание — штраф 5 000 рублей. ➡️Постановление не вступило в законную силу. #Красноуральский_судебный_район #судебная_практика #КоАП

  • ⚖️Если нетрезвый водитель продал авто, но в момент задержания управлял им, поскольку согласовал передать его покупателю после ремонта, то авто подлежит конфискации и обращению в собственность государства    Как установил суд в приговоре, Трошин А.К., будучи ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, имея умысел на управление автомобилем принадлежащем Т в состоянии опьянения, осознавая общественно опасный характер своих действий, ставящих под угрозу безопасность дорожного движения, начал движение на указанном автомобиле.   Указанный авто признан вещественным доказательством и при разрешении вопроса в приговоре о судьбе вещественного доказательства, суд постановил вернуть авто законному владельцу.   С решением суда первой инстанции согласился кассационный суд.   При этом суд кассационной инстанции мотивировал принятое им решение тем, что в приговоре суда прямо указано, что авто, которым в состоянии опьянения управлял Трошин, принадлежал Т .   Данный вывод суда первой инстанции, как указал суд кассационной инстанции, основан на обстоятельствах, установленных органом дознания и изложенных в обвинительном акте, утвержденном прокурором.   Между тем, в силу требований п. «д» ч.1 ст. 104.1 УК РФ транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, подлежит безусловной конфискации, то есть принудительному изъятию и безвозмездному обращению в собственность государства.   Согласно п. 3(3) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» конфискация имущества, в том числе транспортного средства согласно п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 УК РФ.   Из п. 3(2) указанного постановления следует, что «По смыслу п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ факт принадлежности обвиняемому транспортного средства, использованного им при совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, относится к предмету доказывания по уголовному делу и должен быть установлен судом на основе исследованных в судебном заседании доказательств.   При этом следует учитывать, что исходя из положений п. 1 ст. 223 ГК РФ право собственности на транспортное средство возникает у лица, являющегося приобретателем, с момента передачи ему такого средства, а не с момента государственной регистрации уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законом или договором.   В тех случаях когда, например, по делу о преступлении, предусмотренном ст. 264.1 УК РФ, представленные обвиняемым сведения об отчуждении транспортного средства, использованного при совершении такого преступления, опровергаются исследованными материалами дела (показаниями свидетелей или документами, указывающими на отсутствие факта передачи денежных средств обвиняемому и (или) передачи самого транспортного средства другому участнику договора, и т.п.) и судом будет установлено, что транспортное средство продолжает принадлежать обвиняемому, оно также подлежит конфискации».   Эти требования закона и разъяснения Пленума ВС РФ судами не были учтены.   При этом, как усматривается из имеющейся в материалах уголовного дела копии свидетельства о регистрации транспортного средства, владельцем авто является Трошин А.К. Кроме того, несмотря на наличие в материалах дела договора купли-продажи авто от 15.05.2025 г., согласно которому Трошин продал автомобиль Т , сам осужденный Трошин показал, что между ним и Т была достигнута договоренность о том, что автомобиль он передаст Т только после ремонта.   Эти обстоятельства подтвердил и свидетель Т.   При этом из материалов дела следует, что автомашина до совершения преступления не была передана Т то есть фактически договор не был исполнен.   Определение ВС РФ 22.07.2026 № 5-УДП26-60-К2 Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для поддержки / Консультации

  • 10 авг.59632из tgpresssudkam

    По решению суда школа выплатит отцу своего ученика 967 тысяч рублей за полученную травму

  • ⚖️ Подборка ведущих юридических каналов в Telegram и MAX Сделали для вас подборку крутых каналов в Telegram и Макс о законах, письмах, постановлениях и судебной практике: ▫️Новости ВС РФ - Telegram | MAX ▫️Кадровику - Telegram | MAX ▫️Госзакупки и тендеры - Telegram | MAX ▫️Конституционный Суд РФ - Telegram | MAX ▫️Бывший прокурор - Telegram | MAX ▫️Поворот на Право - Telegram | MAX ▫️OFD24 | ККТ, ЧЗ, проверки бизнеса - Telegram | MAX ▫️Охрана труда - Telegram | MAX ▫️Судебная практика - Telegram | MAX ▫️Privacy Advocates - Telegram | MAX ▫️Прокурорские будни - Telegram | MAX ▫️Охрана труда по факту - Telegram | MAX ▫️Прочёл в законе - Telegram | MAX ▫️Недвижимость и закон - Telegram | MAX ▫️Медицинский юрист - Telegram | MAX ▫️Личные налоги - Telegram | MAX ▫️Народный Юрист - Telegram | MAX ▫️Трудовик - Telegram | MAX ▫️Никита Ивкин | Юрист - Telegram | MAX ▫️Доктор Права - Telegram | MAX ▫️Законодатель - Telegram | MAX ▫️Всё про ЭДО - Telegram | MAX ▫️Трудовые ссоры - Telegram | MAX ▫️Дихотомия права - Telegram | MAX ▫️PRO Семейные права - Telegram | MAX ▫️Союз военных юристов - Telegram | MAX ▫️ПравоSOS - Telegram | MAX ▫️Правовые новости - Telegram | MAX ▫️ГАРАНТ.РУ RSS - Telegram | MAX ▫️Новости права - Telegram | MAX ▫️Полезное для Кадровика - Telegram | MAX ▫️Пенсионный Фонд - Telegram | MAX Подписывайтесь на эти каналы в Telegram, если вы оптимист и в Макс, если вы реалист. А лучше и там, и там!

  • Правильный ответ - Нет👏 ⚖️Развод, раздельное проживание родителей ребенка, установление порядка общения с ним, само по себе не является основаниями для отнесения лица к категории одинокой матери   Обращаясь в суд, истец ссылаясь на ст. 261 ТК РФ, указала на невозможность расторжения с ней трудовых договоров по совместительству, поскольку она является одинокой матерью.   Отказывая истцу в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, установил, что Морозова И.В. не является одинокой матерью. Дочь истца Морозова К.А., 2016 года рождения, имеет отца, который не лишен родительских прав, от исполнения родительских обязанностей не уклоняется и не отказывается. Отклоняя доводы Морозовой И.В., суд исходил из того, что расторжение брака между супругами и проживание ребенка отдельно от одного из родителей, не свидетельствует об ограничении либо лишении прав в отношении ребенка у второго родителя. При увольнении Морозовой И.В. по трудовым договорам как с совместителем, у работодателя отсутствовали сведения об изменении семейного положения работника. Судом учтено, что за время работы, истец ни по основному месту работы, ни по совместительству как одинокая мать за предоставлением дополнительных гарантий к работодателю не обращалась.   Поскольку судом отказано в удовлетворении основных требований, о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, судом первой инстанции отказано и в удовлетворении производных от основного требований о компенсации за задержку выплаты и морального вреда.   Коллегия кассационного суда считает выводы суда обоснованными. Судом верно определены юридически значимые обстоятельства, представленные доказательства являлись предметом исследования и оценки.   В судебных постановлениях верно приведено толкование норм материального права (ст. 15, 22, 57, 65, 127, 129, 261, 263, 287, 288 ТК РФ), с учетом разъяснений, данных в постановлениях Пленума ВС РФ от 28.01.2014 г. № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних», от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами РФ ТК РФ», подлежащих применению к спорным отношениям, результаты оценки доказательств по правилам ст. 67 ГПК РФ, на основании которых судом сделан правильный вывод о том, что при расторжении трудового договора с женщинами, лицами с семейными обязанностями и несовершеннолетними, работающими по совместительству (за исключением лиц, совмещающих работу с получением образования, а также лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) по смыслу ст. 287 ТК РФ на них распространяются в полном объеме гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, однако правовых оснований для удовлетворения исковых требований Морозовой И.В. не усмотрел, поскольку она не относится к категории женщин, указанных в ст. 261 ТК РФ, одинокой матерью не является.   Доводы кассационной жалобы Морозовой И.В. о нарушении процедуры увольнения, установленной ч. 4 ст. 261 ТК РФ судебной коллегией признаются необоснованными, поскольку истцом не представлено каких-либо доказательств, достоверно и однозначно свидетельствующих о том, что она является единственным лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, о том, что отец ребенка уклоняется от исполнения родительских обязанностей, при этом раздельное проживание родителей ребенка, установление порядка общения с ним, само по себе не подтверждает обстоятельства, являющиеся основанием для отнесения истца к категории одинокой матери с учетом разъяснений, изложенных в п. 28 постановления Пленума ВС РФ от 28.01. 2014 № 1.   Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции 30.06.2026 по делу № 88-18461/2026 Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для поддержки / Консультации

  • видео или голосовое, без подписи

  • 7 авг.862422

    ⚖️В случае выявления существенных недостатков в квартире потребитель вправе предъявить требования к застройщику в течение десяти лет со дня передачи квартиры потребителю, если срок службы не установлен   Существенным недостатком товара является неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки (абзац девятый преамбулы Закона о защите прав потребителей).   В силу статьи 7 Закона о защите прав потребителей потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке (пункт 1).   Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы).   Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 указанного закона изготовитель (исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, он обязан обеспечить безопасность товара (работы) в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю (пункт 2).   Согласно пункту 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).   В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору (пункт 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации).   В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона о защите прав потребителей в случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если указанное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные пунктом 3 статьи 18 этого Закона требования или возвратить товар изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.   Определение ВС РФ 07.07.2026 по делу № 81-КГ26-5-К8 Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для

  • ⚖️Деловые контакты третейского судьи с представителем стороны третейского разбирательства влекут отмену решения третейского суда    В настоящем случае, как указывает прокуратура города Москвы, представитель ООО «Петроэстейт» имел длительные деловые контакты с одним из арбитров, однако указанные обстоятельства были скрыты от ПАО «Россети Ленэнерго» и необоснованно отклонены судами при рассмотрении дела. Между тем они свидетельствуют о грубом нарушении процедуры третейского разбирательства и отсутствии независимого и беспристрастного рассмотрения спора арбитрами.   Определение ВС РФ 14.07.2026 № 305-ЭС25-4373 по делу № А40-135640/2024 Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для

  • 6 авг.702318из sovetsudey

    Нахождение расписки у заимодавца подтверждает неисполнение денежного обязательства, указал ВС России при рассмотрении жалобы о взыскании долга. Первая инстанция удовлетворила исковые требования. Апелляция и кассация встали на сторону заемщика, отметив, что в документе нет информации о получении им указанной суммы. Кассатор указывает, что выводы суда апелляционной инстанции о том, что договор займа между сторонами заключен не был, денежные средства по расписке не получены, не основаны на обстоятельствах дела. При этом выдача заемщиком заимодавцу расписки о получении суммы займа предполагает направленность его воли на подтверждение принятия исполнения заимодавца и возникновение корреспондирующей обязанности по ее возврату на условиях, достигнутых соглашением сторон. Коллегия по гражданским делам ВС РФ согласилась с доводами заявителя и направила дело на новое рассмотрение. Подробнее >> ❗️ Верховный Суд России в мессенджере МАКС

  • 5 авг.68359из kas_sud_1

    При заключении договора купли-продажи бывшего в эксплуатации автомобиля покупатель должен быть оповещен явно и недвусмысленно о пробеге транспортного средства Истец приобрел у ответчика бывший в эксплуатации автомобиль. В ходе технического обслуживания выяснилось, что показания на одометре автомобиля при его продаже - 62 300 км не соответствуют действительному пробегу, который составил 74 511 км. Истец обратился в суд с иском к ответчику о защите прав потребителя. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что при заключении договора купли-продажи автомобиля информация в доступной форме о фактическом пробеге автомобиля, а также о том, что показания одометра автомобиля не отражают его реальный пробег, продавцом покупателю предоставлена не была, договор купли-продажи и акт приема-передачи автомобиля таких сведений не содержат. С ответчика в пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные за автомобиль; разница между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент рассмотрения дела; неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя; дополнительные расходы на содержание автомобиля; компенсация морального вреда, штраф. Первый кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами судов о наличии правовых оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности. Признаны несостоятельными доводы кассационной жалобы ответчика о том, что информация о пробеге автомобиля не является существенным условием договора купли-продажи автомобиля, поскольку объем информации, предоставленной потребителю, должен позволять потребителю осуществить правильный выбор товара, не возлагая на него дополнительной обязанности по самостоятельному отысканию необходимой информации до заключения договора. Подробнее. #первыйкассационныйсуд #гражданскоедело

  • ⚖️Если юрлицо не занимается продажей авто в рамках своей основной деятельности и продаёт свой авто, то покупатель не может считаться потребителем    При рассмотрении настоящего дела судами установлено, что Сердюк СБ. приобрёл автомобиль, по поводу которого возник спор, у лица, не являющегося потребителем - ООО «Северо-Западная Транспортная Компания», основными видами деятельности которой согласно выписке из ЕГРЮЛ являются перевозки грузов, транспортная обработка грузов, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, вспомогательная деятельность, связанная с автомобильным транспортом.   Приобретённое Сердюком СБ. транспортное средство являлось бывшим в употреблении, использовалось в предпринимательских целях.   При установленных судами обстоятельствах, когда организация не занимается реализацией транспортных средств в рамках своей основной деятельности и продаёт принадлежащий ей автомобиль, покупатель такого автомобиля не может считаться потребителем в рамках Закона о защите прав потребителей, поскольку продавец в данном случае не осуществляет деятельность по реализации товаров потребителям, а совершает разовую сделку по отчуждению имущества лицу, не являющемуся потребителем.   Определение ВС РФ 26.05.2026 № 1-КГ26-5-К3 Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для

  • 🏛️Если заявление с очевидностью для суда не относится к его компетенции суд обязан либо направить заявление в компетентный орган, либо возвратить его заявителю с разъяснением причин возврата   4.1 В случае очевидности для суда, что изложенные в заявлении обстоятельства события, по поводу которого заявитель обратился в суд, не указывают на признаки преступления, уголовное преследование за которое осуществляется в порядке частного обвинения, или же поставленный заявителем вопрос не относится к компетенции либо к подсудности данного суда, в том числе если содеянное квалифицируется в качестве преступления частно-публичного или публичного обвинения, административного правонарушения (например, побои, не содержащие признаков уголовно наказуемого деяния, — ст. 6.1.1 КоАП РФ), гражданско-правового деликта (например, причинение легкого вреда здоровью исключительно по неосторожности вне связи с нарушением каких-либо специальных правил или требований), суд обязан либо направить заявление в компетентный для его рассмотрения орган, либо возвратить его заявителю, разъяснив действительные причины такого решения и возможность обращения заявителя в соответствующие органы в установленном порядке. Не исключена и ситуация, когда заявление содержит описание события, которое очевидно не является правонарушением либо не может произойти в действительности, - в этом случае суд также возвращает заявление лицу, его подавшему, с разъяснением права на обращение за защитой прав заявителя в ином порядке, если таковой предусмотрен законом. Полное исключение возможности для суда возвратить заявление, содержащее очевидно несостоятельное обвинение, а затем и отказать в его принятии к рассмотрению нарушало бы конституционно значимый баланс интересов потерпевшего и лица, в отношении которого заявление подано, поскольку ставило бы последнего в положение подсудимого без достаточных на то оснований, вопреки требованиям статей 17 (ч. 3) и 49 (ч. 1) Конституции РФ и части 1 ст. 6 УПК РФ. Постановление КС РФ 17.07.2026 № 50-П Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для поддержки / Консультации

  • 4 авг.715317

    ⚖️Установление собственника жилого помещения, в котором произошёл пожар, сам по себе не означает, что именно он должен отвечать за вызванные пожаром убытки по вине иного лица   В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.   Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2).   Согласно пункту 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.   В пункте 14 постановления Пленума ВС РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путём поджога либо в результате неосторожного обращения с огнём» разъяснено, что вред, причинённый пожарами личности и имуществу гражданина либо юридического лица, подлежит возмещению по правилам, изложенным в статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, в полном объёме лицом, причинившим вред. При этом необходимо исходить из того, что возмещению подлежит стоимость уничтоженного огнём имущества, расходы по восстановлению или исправлению повреждённого в результате пожара или при его тушении имущества, а также иные вызванные пожаром убытки (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).   Причинно-следственной связи между действиями (бездействием) Коновалова В.Г., что является обязательным условием наступления ответственности, и наступившими последствиями в виде пожара не установлено.   Напротив, судом установлена связь между возгоранием квартиры ответчика по вине арендатора Самарина В.И. и причинением ущерба истцу, которая по существу под сомнение в ходе рассмотрения дела не ставилась.   ☝️Тот факт, что Коновалов В.Г. является собственником жилого помещения, в котором произошёл пожар, сам по себе не означает, что именно он должен отвечать за вызванные пожаром убытки по вине иного лица.   Определение ВС РФ 30.06.2026 № 19-КГ26-10-К5 Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для поддержки / Консультации

  • ⚖️Уведомлять о проведении проверки неучтенного потребления ресурсами необязательно, а полномочия лица на проведение проверки могут явствовать из обстановки   Отклоняя доводы истца о том, что проверка проведена с нарушением порядка уведомления потребителя о проверке, суды нижестоящих инстанций применили правовую позицию, сформированную в пункте 6 Обзора судебной практики по спорам об оплате неучтенного потребления воды, тепловой и электрической энергии, поставленной по присоединенной сети, утвержденного Президиумом ВС РФ от 22.12.2021, согласно которой неуведомление абонента о дате и времени проведения сетевой организацией проверки прибора учета не влияет на действительность составленных по ее результатам актов и не может являться основанием для отказа во взыскании с абонента стоимости неучтенного потребления энергии, если доступ к энергопринимающим устройствам и расчетному прибору абонента был обеспечен его сотрудниками, включая случаи, когда их полномочия выступать от имени абонента явствовали из обстановки, в которой они действовали.   Суды учли, что в данном случае доступ работников сетевой организации к прибору учета потребителя ИП Дмитрова Дмитра Радева был обеспечен Димитровой Татьяной Дмитриевной, в Акте имеется её подпись и объяснения относительно выявленного факта, а кроме того в магазине постоянно присутствовал продавец, что зафиксировано на видеоматериалах проверки.   Постановление Арбитражного суда Московского округа 23.04.2026 по делу № А40-99019/2025 Право🆘 в MAX || VK || Дзен  Буст для поддержки / Консультации